МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 32,
ТЦ "Контур", эт. 3, оф. 322-329
МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 10
МО, г. Балашиха, ул. Советская д. 2/9

Советы адвоката

Воинское звание в звание в запасе. Миф или реальность?



Воинское звание является неотъемлемой частью структуры вооруженных сил, и его значение выходит далеко за рамки простого обозначения ранга или должности. Это элемент, который определяет не только иерархию, но и культуру, психологию и мотивацию военнослужащих.
Первое воинское звание присваивается военным комиссаром при первоначальной постановке на воинский учет, командиром воинской части при направлении к месту службы, либо путем переаттестации из структур предполагающих специальное звание, либо в качестве поощрения.
В соответствии со ст. 22 Указа Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (ред. от 10.10.2024) "Вопросы прохождения военной службы" (вместе с "Положением о порядке прохождения военной службы") Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если он занимает воинскую должность (должность), для которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему.
Весь указанный порядок присвоения воинских званий предполагает присвоение первых или очередных воинских званий в момент начала прохождения военной службы либо в период ее прохождения. Однако, мало кто знает, что очередное воинское звание может быть присвоено и в период нахождения в запасе.
Так, например, офицер запаса в воинском звании «капитан» имеет право на присвоение ему воинского звания «майор», не ранее чем по истечении срока, предусмотренного п. 3 ст. 24 Положения о порядке прохождения воинской службы. При этом, в указанный срок включается весь период нахождения в воинском звании и в запасе. То есть, капитан, проходивший с учетом срока запаса более четырех лет с момента присвоения последнего воинского звания, имеет право при указанных в законе основаниях, получить очередное воинское звание «майор».

Таким основанием будет являться:

- призыв в рамках мобилизации на должность, для которой штатом военного времени предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое гражданину, пребывающему в запасе. При этом, гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание может быть присвоено после прохождения им военных сборов и сдачи соответствующих зачетов либо в аттестационном порядке.

Также, следует отметить, что в данной норме речь идет не только и не столько о призыве по мобилизации, которая имеет место с сентября 2022 года, но и о ежегодных мобилизационных мероприятиях, проводимых независимо от СВО. Подобные мероприятия осуществляются на основании Указа Президента РФ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы». Срок военных сборов не может превышать двух месяцев, по результатам которых, в случае соблюдения всех формальностей, гражданину присваивается очередное воинское звание.

Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-11-01, +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».
«ПЕРЕВОД ОСУЖДЕННОГО В КОЛОНИЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА РОДСТВЕННИКОВ»

Родственники осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, часто задают адвокатам вопрос – можно ли перевести осуждённого в колонию, расположенную ближе «к дому» или к месту проживания самих родственников.
Да, закон предусматривает такую возможность, причём предоставляется она один раз за весь срок отбывания наказания.
Решение о таком переводе принимается ФСИН России при обращении родственников с соответствующим заявлением. Необходимо учесть, что от самого осужденного также требуется письменное заявление-согласие на такой перевод. Помимо самого заявления необходимо предоставить документы, подтверждающие родство между заявителем и осужденным, заверенную копию приговора и иные документы, свидетельствующие о необходимости такого перевода.
Прежде чем обращаться с подобным заявлением, настоятельно рекомендуем проконсультироваться с практикующим адвокатом, поскольку для достижения положительного результата его рассмотрения нужно учитывать множество факторов (статья осуждения, наличие в регионе колонии с тем режимом, который назначен осужденному, алгоритм и инстанционность обращения). Как уже указывалось – такое заявление может быть подано лишь один раз, в связи с чем во избежание рисков об отказе в переводе не стоит пренебрегать помощью адвоката.
Сотрудники нашей коллегии оценят обозначенные риски и, учитывая перспективы, окажут помощь как в составлении заявления, так и в сборе необходимых для его рассмотрения документов.


Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-11-01, +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».

https://tactic-pro.ru/

«ДОСРОЧНОЕ СНЯТИЕ СУДИМОСТИ».


Нередко к адвокатам обращаются с вопросами, связанными с судимостью. Чаще задаваемый из них касается досрочного снятия судимости лицу, отбывшему наказание в местах лишения свободы.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ лицо, после отбытия так называемого «реального наказания» считается имеющим «судимость», которая влечёт за собой определённые юридические последствия (рецидив при совершении последующего преступления, невозможность поступления на государственную службу, заниматься педагогической деятельностью и др.). Срок автоматического погашения судимости разнится в зависимости от тяжести преступления, за совершение которого лицо было осуждено, и варьируется от трёх до десяти лет.
В то же время, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости с аннулированием всех правовых последствий. Для этого необходимо обратиться в суд по месту жительства лица, с ходатайством о снятии судимости, с приложением пакета документов, необходимых для рассмотрения такого ходатайства (характеристики с места жительства и работы, справки о состоянии здоровья, о нахождении на иждивении близких родственников и т.п.).
Вероятность удовлетворения такого ходатайства и досрочного снятия судимости зависит от множества факторов, и целесообразности его заявления сможет дать оценку практикующий адвокат.
Адвокаты нашей коллегии имеют немалый опыт в разрешении подобных вопросов и всегда готовы оказать квалифицированную помощь.

🔷Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-11-01, +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».

https://tactic-pro.ru/

"БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?"


Брачные договоры становятся все более актуальными в современных семьях России. Они помогают защитить имущественные права супругов, минимизировать конфликты и учитывать интересы детей. Несмотря на некоторые ограничения, такие договоры могут стать полезным инструментом для обеспечения финансовой стабильности и спокойствия в отношениях.

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.
Особенности действия брачного договора регламентируются Семейным Кодексом РФ.

📌Порядок заключения брачного договора
Необходимо иметь в виду, что брачный договор заключается в письменной форме и обязательно подлежит нотариальному удостоверению. Только в таком случае он имеет законную силу.

📌Как составить брачный договор?
Составление брачного договора не является простым процессом. Лучше всего обратиться к профессиональному юристу, который сможет учесть все нюансы и обеспечить законность документа.

Правовые плюсы и минусы брачного договора.
🔸Плюсы:
1. защита имущественных прав
Брачный контракт позволяет четко определить, какое имущество является совместным, а какое — личным.
2. снижение конфликтов при разводе
Наличие заранее оговоренных условий может уменьшить количество споров и конфликтов в случае расторжения брака, что упрощает процесс развода.
3. регулирование алиментов
В контракт можно включить условия о выплате алиментов, что позволяет сторонам заранее согласовать размеры и сроки выплат.
4. индивидуальные условия
Супруги могут включить в контракт любые условия, которые считают важными для своей совместной жизни, если они не противоречат закону.

🔸Минусы:
1. необходимость нотариального удостоверения
Брачный контракт должен быть нотариально удостоверен, что подразумевает дополнительные расходы и время на его оформление.
2. изменение обстоятельств
С течением времени обстоятельства могут измениться, и условия контракта могут стать неактуальными. Для их изменения потребуется новое соглашение.
3. непонимание и недоверие
В некоторых случаях обсуждение брачного контракта может вызвать недопонимание или недоверие между супругами, что может негативно сказаться на отношениях.
4. сложности в исполнении
Если одна из сторон не выполняет условия контракта, процесс обращения в суд может быть долгим и затратным.
5. необходимость юридической помощи

Для составления качественного брачного контракта может потребоваться помощь юриста, что также увеличивает затраты.

📌Недействительность брачного договора
Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или в части по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для недействительности сделок.

📌Какие условия нельзя включать в брачные договора
Согласно п.3 ст.42 СК РФ брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат действующему законодательству.

🔷Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-11-01, +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».

https://tactic-pro.ru/

С КЕМ ОСТАНЕТСЯ РЕБЕНОК ПОСЛЕ РАЗВОДА?


Определение, с кем из родителей останется ребенок, - самая непростая, и болезненная часть практически любого развода. В данной публикации я расскажу, как можно правильно оформить развод при наличии детей.

Супруги, у которых есть дети, могут расторгнуть брак только в суде. Суд в том числе определит место жительства ребенка после развода.

С кем остаются дети после развода
Мать и отец имеют равные права и несут одинаковые обязанности по воспитанию детей.
ст. 61 СК РФ
Дети должны оставаться с тем родителем, который может лучше заботиться о здоровье и воспитании.

Как определить, с кем будет жить ребенок
Родители ребенка могут договориться о том, с кем будет жить ребенок:
  1. устно;
  2. письменно;
  3. у нотариуса;
  4. в суде — по мировому соглашению или решению суда.
При этом не имеет значения, оформили родители развод или продолжают находиться в зарегистрированном браке.

Какие права имеет родитель, проживающий отдельно от ребенка
Если один из родителей живет отдельно, он не теряет право общаться с ребенком, получать информацию о его здоровье и оценках. Когда родители не могут договориться между собой о встречах с детьми, определять порядок общения будет суд.
Верховный суд ориентирует решать вопрос о месте жительства детей исходя из их интересов. Обязательно учитывать мнение ребенка, который достиг возраста 10 лет.

Что такое интересы детей и как их определит суд?
Суды учтут:
  1. Возраст ребенка.
  2. Нравственные и иные личные качества родителей.
  3. Привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи.
  4. Отношения между каждым из родителей и ребенком.
  5. Отношение к ребенку новых супругов, сводных братьев и сестер.
  6. Насколько серьезно для ребенка будет потерять постоянный контакт со вторым родителем и родственниками, которые останутся по другому адресу.
  7. Кто из родителей сможет лучше заботиться о ребенке с учетом его возраста, здоровья и личных качеств родителей, например их графика работы и семейного положения.
  8. Другие обстоятельства и условия, которые сложились в месте проживания каждого из родителей.
Суд не будет ориентироваться только на то, у кого из родителей больше доход или лучше жилье в собственности. Более обеспеченный родитель может материально участвовать в жизни ребенка и фактически его содержать, даже если не будет с ним жить. Закон гарантирует минимальную сумму алиментов. Сверх этого родители сами решают, как обеспечивать своих детей: максимальной суммы нет.
Если не можете договориться с супругом, с кем останется жить ребенок, в том числе у вас не получается заключить мировое соглашение на судебном заседании, за вас с учетом всех обстоятельств это решит суд.

Сколько длится развод.
Максимальный срок рассмотрения требования о расторжении барака – 3 месяца. Обычно процесс затягивается, если супруги не могут договорится об опеке над детьми после развода.
Также надо иметь в виду, что споры о детях суд может вынести на отдельное рассмотрение по своему усмотрению.

В любом случае, развод родителей — испытание для ребенка, поэтому консультация специалиста может быть полезна.

Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-11-01, +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».


«ПРАВОСУДИЕ ПОДОРОЖАЛО»


С 9 сентября 2024 года при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции (к которым отнесены и мировые судьи) и арбитражных судах применяются поправки к Налоговому кодексу РФ, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
Указанные поправки предусматривают значительное повышение размера государственных пошлин за обращение в суд, а также введение государственных пошлин по ряду категорий дел, обязанность уплаты государственной пошлины по которым ранее отсутствовала.
Так, при обращении в суд общей юрисдикции с исковым заявлением неимущественного характера либо имущественного характера, но не подлежащего оценке гражданину придется заплатить государственную пошлину в размере 3 000 рублей, а организации – в размере 20 000 рублей. При обращении с аналогичным исковым заявлением в арбитражный суд размер госпошлины составит для гражданина 15 000 рублей, а для организации или ИП – 50 000 рублей.
Минимальный размер госпошлины за подачу искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке (иски с ценой не более 100 000 рублей) увеличен до 4 000 рублей в судах общей юрисдикции и до 10 000 рублей – в арбитражных судах.
По исковым заявлениям с ценой иска более 100 000 рублей размер государственной пошлины увеличен от 2 до 50 раз (по делам данной категории госпошлина состоит из фиксированной суммы и процента от суммы денежных средств, превышающей определенное значение). Максимальный размер государственной пошлины по таким делам составляет в судах общей юрисдикции 900 000 рублей, а в арбитражных судах – 10 000 000 рублей.
Дороже стало расторгнуть брак (размер пошлины составляет 5 000 рублей) и инициировать банкротство должника со стороны кредитора (пошлина за подачу заявления о банкротстве гражданина составляет 10 000 рублей, а за подачу заявления о банкротстве организации – 100 000 рублей).
Дороже стало обжаловать судебные акты. В частности, в судах общей юрисдикции при обжаловании судебных актов применяются следующие размеры государственных пошлин:
  • при обращении гражданина в апелляцию – 3 000 рублей;
  • при обращении гражданина в кассацию – 3 000 рублей;
  • при обращении гражданина в Верховный Суд – 7 000 рублей;
  • при обращении организации в апелляцию –15 000 рублей;
  • при обращении организации в кассацию – 20 000 рублей;
  • при обращении организации в Верховный Суд – 25 000 рублей.
В арбитражных судах при обжаловании судебных актов применяются следующие размеры государственных пошлин:
  • при обращении гражданина в апелляцию – 10 000 рублей;
  • при обращении гражданина в кассацию – 20 000 рублей;
  • при обращении гражданина в Верховный Суд – 30 000 рублей;
  • при обращении организации в апелляцию –30 000 рублей;
  • при обращении организации в кассацию – 50 000 рублей;
  • при обращении организации в Верховный Суд – 80 000 рублей.
Но есть и хорошие новости. Правосудие в России является не услугой, предоставляемой гражданам исключительно за деньги, а представляет собой государственную функцию, посредством которой реализуется власть.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. Поэтому при обращении в суд гражданину не может быть отказано в рассмотрении его дела в суде исключительно по мотиву отсутствия у него достаточных для уплаты государственной пошлины денежных средств – на этот случай процессуальное законодательство предусматривает предоставление гражданину отсрочки или рассрочки уплаты госпошлины при заявлении соответствующего ходатайства.
По ходатайству гражданина отсрочка уплаты госпошлины может быть предоставлена ему на срок до 1 года, а рассрочка – на срок до 3 лет. Важно иметь в виду, что указанное ходатайство необходимо должным образом мотивировать. Необходимо так же представить суду доказательства, подтверждающие отсутствие возможности оплатить государственную пошлину.
Важно иметь в виду, что в случае удовлетворения поданного искового заявления понесенные судебные расходы (в том числе расходы на уплату государственной пошлины, а также расходы на адвоката) взыскиваются с противоположной (проигравшей) стороны. Поэтому, если ваши права нарушаются, вы чувствуете за собой правоту, но в конкретный момент времени не обладаете денежными средствами в размере, достаточном для оплаты государственной пошлины или адвоката – вам не стоит откладывать обращение в суд: при предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины и удовлетворении искового заявления подобное обращение для вас будет являться фактически бесплатным.
Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 – Коллегия адвокатов «Тактик Про». Нашу коллегию адвокатов отличает гибкая гонорарная политика, в том числе мы работаем с такой формой оплаты, как «Гонорар успеха» (вы платите гонорар адвокатам, только если выигрываете дело в суде).

«Отказ от наследства и непринятие наследства»


Понятия «отказ от наследства» и «непринятие наследства» на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми. Однако, это не одно и то же.
Далеко не всегда наследники заинтересованы в принятии наследства. Бывают ситуации, когда оно, например, обременено долгами либо требуются значительные финансовые вложения для его содержания. Нередко наследники просто договариваются между собой, и наследство принимает кто-то один.
Законодательством предусмотрено, что наследник вправе как отказаться от наследства, так и не принять его (ст.ст.1157, 1158, 1154, 1153).
Разница между отказом от наследства и непринятием наследства заключается в том, что при непринятии наследства у наследника никаких прав на имущество не возникает, а при отказе от наследства он передает свои права другому лицу.
Так, наследник может и не принимать наследство. При этом, ему не нужно совершать какие-либо действия, направленные на принятие наследства (к примеру, вселяться в принадлежащее наследодателю жилое помещение или проживать в нем на день открытия наследства, вносить коммунальные платежи, осуществлять ремонт, а также совершать иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом).
В отличие от непринятия наследства, отказ от него требует не пассивности, а наоборот, активных действий, причем в установленные законом сроки. Суть отказа от наследства в том, что лицо, имеющее право на наследство, официально отказывается от него в письменной форме в течение 6 месяцев с момента его открытия, после чего наследником уже не является. При отказе от наследства наследник может как не указывать лиц, в пользу которых отказывается от наследства, так и отказаться в пользу другого наследника или наследников.
Не допускается отказ от наследства:
- от обязательной доли в наследстве,
- если наследнику подназначен наследник,
- от наследства по завещанию назначенным наследникам,
- с оговорками или под условием,
- от части имущества,
- в пользу лиц, не призванных к наследованию.
Следует понимать, что наследник, который не принял наследство в установленный срок, может при наличии уважительных причин в судебном порядке восстановить срок для принятия наследства. А отказ от наследства нельзя впоследствии изменить или взять обратно. Суд может признать отказ недействительным, если получится доказать, что наследник, заявляя такой отказ:
- был недееспособным либо ограниченно дееспособным,
- действовал по принуждению или под угрозой,
- отказался от наследства под влиянием заблуждения, обмана.
Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».

https://tactic-pro.ru/

«Друг или вещь?»


Домашние животные для владельцев друзья и члены семьи, а вот с точки зрения закона и права - имущество, порой очень дорогое. К домашним животным можно отнести не только кошек и собак, но также и свиней, овец, кроликов, и др. Одних заводят ради удовольствия, других – ради мяса, меха, молока.
В соответствии с положениями действующего законодательства животными можно владеть, пользоваться и распоряжаться, передавать свои права другим лицам по договору аренды или купли-продажи (ст. 129 п. 1, ст. 137, ст. 455 п. 1, ст. 608 ГК РФ).
К договорам о купле-продаже животных применяются правила о продаже некачественного товара.
Если по договору животное здоровое и породистое, а на самом деле — больное и из подворотни, у продавца можно потребовать:
-вернуть часть денег, снизив цену;
-бесплатно вылечить животное;
-возместить расходы на лечение;
-вернуть все деньги, если животное умерло в результате болезни или оказалось не той породы;
-поменять животное на другое.
В случае недостижения договоренностей с продавцом, покупатель может в судебном порядке требовать восстановления своих прав.
Также животные нередко используются в предпринимательской деятельности. На животных зарабатывают цирки, зоопарки, питомники, а также фермерские и охотничьи хозяйства.
Для домашних животных, которые не относятся к сельскохозяйственным, существуют особые правила. Так в 2019 году ФЗ «Об обращении с животными» ввел запрет на их использование для извлечения прибыли. Потом правительство утвердило исключения из этого запрета. В результате государство определило, как можно зарабатывать на домашних животных:
-разводить и продавать.
-использовать для ведения бизнеса в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
-оказывать с их помощью реабилитационные и социальные услуги.
ФЗ об обращении с животными ограничивает использование животных в зоопарках и цирках. Во-первых, с 1 января 2020 года закон запрещает контактные зоопарки. В принципе трогать животных можно, но это не должно быть основной целью их использования. А еще у них должно быть укрытие, чтобы спрятаться от людей. Все имеют право на личную неприкосновенность, даже енот-полоскун и обезьянка. Во-вторых, общие требования к услугам зоопарков регулирует ГОСТ Р 57013-2016. В приложении к нему есть правила поведения для посетителей.
Законодатель определил животных, как имущество. Следовательно, животных можно поделить во время расторжения брака (ст. 38 СК РФ), передать по наследству (ст. 1112 ГК РФ), получить компенсацию, если животному причинен вред (ст. 1064 ГК РФ), застраховать и получить страховую выплату (ст. 4 пп. 4, 6 закона № 4015-1, ст. 927 ГК РФ, ФЗ № 260-ФЗ), получить налоговый вычет при продаже животного (ст. 220 НК РФ).
Но, несмотря на все применяемые к животным нормы действующего законодательства, определяющие их статус как вещи, законодатель учитывает, что это живое существо, предопределяет особенности их правого режима, как самостоятельного объекта гражданских прав.

Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».

https://tactic-pro.ru/

Статус ветерана боевых действий, почему он так важен?


Ветераны боевых действий занимают особое место в обществе России. Это люди, посвятившие свою жизнь защите Родины, участвовавшие в военных операциях и конфликтах. Такие граждане имеют определенные права и льготы, закрепленные на законодательном уровне. В этом контексте важно рассмотреть правовой статус ветерана боевых действий в Российской Федерации, определить их права, льготы и гарантии, предоставляемые государством.

Законодательное регулирование

Основополагающим документом, регулирующим статус ветеранов боевых действий, является Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Этот закон определяет категории граждан, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий, а также перечень прав и социальных гарантий, предоставляемых им.

Понятие ветерана боевых действий

Согласно закону, к ветеранам боевых действий относятся граждане, участвовавшие в вооруженных конфликтах и военных действиях в составе Вооруженных Сил РФ, МВД, ФСБ и других силовых структур. В число таких операций включаются как локальные конфликты, так и крупномасштабные военные действия.

Права и льготы ветеранов

Медицинское обслуживание

Ветераны боевых действий имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в государственных и муниципальных медицинских учреждениях.
Им предоставляются ежегодные медосмотры и лечение в специализированных учреждениях.

Жилищные льготы
Ветераны имеют право на внеочередное получение жилья и улучшение жилищных условий.
Предоставляются льготы на оплату коммунальных услуг, в том числе скидки на оплату электричества, газа, воды и отопления.

Пенсионное обеспечение

Ветераны боевых действий имеют право на назначение пенсии по инвалидности или по возрасту с учетом надбавок за участие в боевых действиях.
Они также могут претендовать на досрочный выход на пенсию.

Социальное обеспечение

Ветераны получают ежемесячные денежные выплаты, компенсации и различные пособия.
Возможность получения льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

Образование и трудоустройство

Ветераны и их дети имеют право на преимущественное зачисление в образовательные учреждения, а также на получение дополнительных мест в общежитиях.
Государство оказывает содействие в трудоустройстве ветеранов, включая установление квот на рабочие места.

Гарантии и защита прав ветеранов

Государственные органы обязаны обеспечивать защиту прав ветеранов боевых действий. Существуют различные контролирующие структуры и общественные организации, занимающиеся мониторингом соблюдения правовой базы, защитой интересов ветеранов и оказанием юридической помощи.



Заключение

Правовой статус ветерана боевых действий в России подкреплен широким спектром льгот и гарантий, направленных на улучшение качества жизни тех, кто принимал посильное участие в защите Родины. Однако, несмотря на существующее законодательство, практика его применения нуждается в постоянном контроле и совершенствовании. Общественное признание и социальная поддержка ветеранов являются важными факторами для поддержания морального духа и социальной справедливости в отношении тех, кто выполнял свой воинский долг.
«КАК ВЗЫСКАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ?»

Иногда вынесения решения недостаточно, чтобы получить свои денежные средства. В большинстве случаев деньги по положительному для вас решению суда будут взысканы только после возбуждения исполнительного производства.

Действия, которые необходимо совершить для возбуждения исполнительного производства:

1. Дождаться, когда решение суда вступит в силу (если оно обжаловалось);
2. После вступления решения в силу нужно направить в суд заявление о выдаче исполнительного листа (заявление составляется в свободной форме);
3. Затем полученный исполнительный лист вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства нужно передать в Федеральную службу судебных приставов (важно иметь ввиду, что нужно правильно определить подсудность);
Кроме того, исполнительный лист может быть предъявлен должнику. Однако данное действие не влечет для последнего никаких правовых последствий. Вопрос исполнения (неисполнения) требований, содержащихся в исполнительном листе, предъявленном непосредственно должнику, будет зависеть исключительно от волеизъявления должника.
4. Оригинал исполнительного листа предъявляется взыскателем вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства. При отсутствии такого заявления судебный пристав-исполнитель откажет в возбуждении исполнительного производства.
Заявление о возбуждении исполнительного производства оформляется в письменной форме в произвольном виде. В заявлении следует указать наименование подразделения службы судебных приставов, в которое оно направляется, и его адрес, сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номера контактных телефонов), полные данные о реквизитах счета, на который следует перечислять взысканные денежные средства, просьбу о принятии к принудительному исполнению исполнительного документа.

Куда подавать заявление?
  • Если должником является физическое лицо, то заявление о возбуждении исполнительного производства и исполнительный лист предъявляются в подразделение службы судебных приставов по месту его жительства, месту его пребывания или местонахождению его имущества;
  • Если должником является организация, то указанные документы предъявляются в подразделение службы судебных приставов по месту ее регистрации, местонахождению ее имущества или по адресу ее представительства или филиала.

Если у вас есть вопросы относительно исполнительного производства или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».
https://tactic-pro.ru/

«ИСК В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ»


Зачастую адвокаты участвуют в уголовных делах не только как защитники подозреваемых (обвиняемых), но и в качестве представителей потерпевших.

Наиболее распространённый вопрос к адвокату в таких случаях – это возмещение вреда (как материального, так и морального), причинённого преступлением, который разрешается посредством предъявления иска к подозреваемому (обвиняемому, подсудимому).

По закону, потерпевший вправе предъявить иск с момента возбуждения уголовного дела и до вынесения приговора по делу, что мы и советуем своим доверителям, поскольку на этапе следствия (и судебного разбирательства) это наиболее эффективный и упрощённый способ защиты их прав.
В случае же обращения с иском после постановления приговора, это необходимо будет делать в порядке гражданского производства, что несколько сложнее и более затратно как во временном, так и в финансовом аспекте. В частности, иск будет предъявляться уже к осужденному (ответчику), который к этому времени может быть этапирован в места лишения свободы, что усложнит рассмотрение гражданского дела, либо иск необходимо будет предъявлять по месту последней регистрации осуждённого в суд, находящийся в другом регионе, либо могут возникнуть иные нюансы. Их наступление можно предусмотреть и избежать, обратившись за помощью к адвокату, с последующим взысканием с ответчика денежных сумм, потраченных на оплату услуг вашего представителя.

Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».

Повторный призыв по мобилизации. Что нужно знать о порядке призыва?

       Как мы все знаем, призыв по мобилизации завершен в ноябре 2022 году, о чем нам многократно было заявлено различными официальными должностными лицами, в том числе и самим президентом РФ. Однако, ее завершение не столь однозначно, как может показаться простому обывателю.

        В конце 2023 года возобновилась активность представителей воинских частей по повторному призыву тех мобилизованных, что уже призывались в сентябре-октябре 2022 года, но были возвращены для прохождения ВВК и направлены к местам проживания.

        В основном, данная ситуация коснулась тех мобилизованных, состояние здоровья которых значительно отличалось от того, что было указанно в военных билетах десятилетней давности и при беглом анализе подпадало под категорию годности «В» (ограниченно годен к военной службе). Будучи направлены в военкоматы и оттуда по местам прописки, на поверку дня, данные призывники оказались в списках воинских частей, из которых они убыли еще полтора года назад.

        Ситуация крайне странная, но она позволила использовать дополнительные людские ресурсы, без проведения очередных мобилизационных мероприятий, так как кандидаты с категорией годности «В» согласно закону, подлежат призыву по мобилизации.
Представители воинских частей повсеместно стали обращаться к, некогда призванным мобилизованным с требованием о скорейшей явке их к местам воинской службы, а также стали инициаторами материалов доследственных проверок по статьям о самовольном оставлении воинских частей. Однако, насколько эти требования правомерны – мы сейчас разберемся.

        В соответствии со статьей 21 ФЗ №31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» организацией призыва на военную службу граждан, пребывающих в запасе занимаются непосредственно военкоматы, в то время, как иные органы и структуры им лишь содействуют. Граждане же в свою очередь, обязаны являться по повесткам на сборные пункты, откуда направляются в воинские части и приписываются к ним.

Таким образом, однажды призванные, но возвращённые в военкоматы кандидаты, не смотря на бюрократические проволочки и нарушения в порядке исключения из воинских частей, должны призываться непосредственно военкоматами, а не представителями воинских частей. В связи с этим, попытки со стороны последних манипулировать потенциальными призывниками в форме звонков, визитов и инициирования доследственных проверок в военных следственных органах – не правомерны. В связи с тем, что на момент возврата таких граждан в военкоматы в 2022 году не имелось достаточной нормативной базы, регламентирующей данную процедуру – вменение следственными органами ст. 337 УК РФ завершается отказом в возбуждении уголовных дел по основаниям отсутствия состава преступления. Таким образом, граждане, однажды возвращенные в военкоматы и после прохождения ВВК, направленные к месту регистрации, могут быть призваны только путем направления им повторных повесток с требованием явиться на сборные пункты и никак иначе. Иные способы воздействия и привлечения людских ресурсов на военную службу не будут являться правомерными, а прибывшие в связи с этими действиями граждане, будут зачислены в ВС РФ в рамках действующей мобилизации.


Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».


«РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ».
Для того, чтобы ответить на вопрос: «Можно ли в гражданском браке претендовать на собственность сожителя?», нужно сначала разобраться что представляет собой гражданский брак.
В российском законодательстве нет определения «гражданский брак». Данное словосочетание употребляется только в разговорной речи. Так называют сожительство: когда пара живет вместе, приобретает совместное имущество, а также может иметь общих детей, но при этом их брак не зарегистрирован в органах ЗАГС.

Совместное проживание одной семьей без такой регистрации к зарегистрированному браку не приравнивается.

На основании Семейного Кодекса РФ имущество, нажитое в гражданском браке, не подлежит разделу в связи с тем, что между супругами нет официальных брачных отношений. Но, если и мужчина, и женщина вкладывали личные деньги в приобретение собственности, то в таком случае раздел возможен. Но процедура деления регламентирована не семейным, а гражданским законодательством, точнее 16 главой ГК РФ.

Совместная собственность сожителей может быть поделена в добровольном порядке по соглашению сторон, либо в суде.
Чтобы доказать факт гражданского брака, необходимо представить такие документы, которые прямо укажут на то, что мужчина и женщина на протяжении определенного промежутка времени жили вместе. В качестве доказательств можно представить:

- Свидетельские показания;
- Свидетельства о рождении совместных детей;
- Фотографии, видеозаписи;
- Чеки, квитанции об оплате различных услуг обоими сожителями, например коммунальных;
- Информацию со страниц в социальных сетях;
- Иные документы, которые подтверждают совместное проживание гражданских супругов.

Важно учитывать! Для того, чтобы доказать суду факт совместного приобретения имущества, придется подготовить мощную доказательную базу, в связи с этим рекомендуем вам обратиться за помощью к опытным юристам. В противном случае суд признает собственность личной того гражданского супруга, на кого она зарегистрирована.
Если у вас есть вопросы по разделу имущества или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».
https://tactic-pro.ru/

«НАХОДКА ИЛИ КРАЖА?»

Один из распространённых вопросов к адвокату – что делать с найденной вещью, например, с телефоном. Последует ли какая-нибудь ответственность за его присвоение?

В первую очередь, подобная ситуация предусмотрена ст.227 Гражданского Кодекса РФ, которая устанавливает обязанность каждого нашедшего потерянную вещь немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить её, и возвратить найденную вещь этому лицу. Например, если вещь найдена в помещении (кафе) или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если телефон найден на улице – его необходимо отдать в ближайшем отделении полиции дежурному сотруднику.

Пока телефон находится в вашем владении, ни в коем случае не отключайте его. Если на него поступит звонок – необходимо на него ответить и пояснить звонящему, что телефон был найден в таком-то месте и будет находиться у Вас до передачи собственнику, либо предупредить, что он будет отдан на хранение ответственному лицу (администратору кафе, водителю транспортного средства, сотруднику полиции).

Если же вы совершите действия, направленные на сокрытие телефона (с целью оставить его себе, а иными словами – присвоить), выраженные в его отключении, замены сим-карты, «перешивки», то в данном случае вы совершите либо административное правонарушение в виде «мелкого хищения» (если стоимость телефона не превышает 2500 рублей), либо преступление (если стоимость превышает 2500 рублей), которое будет квалифицированно как «кража».

Судебная практика (вплоть до Верховного Суда РФ) однозначна в своей позиции – любое поведение, направленное на окончательное лишение законного владельца утерянного имущества и распоряжение чужим имуществом как своим собственным, по своей природе является кражей, в связи с чем настоятельно рекомендуем следовать указанным советам, во избежание существенных неприятностей, в которые может обратиться такое «радостное событие», как находка «бесхозного» телефона.

Помните – у каждой вещи есть владелец.


Если у вас есть вопросы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».
"НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ."

Одним из часто задаваемых вопросов юристам связан с невыплатой заработной платы сотрудникам организаций.
Подобные ситуации помимо норм трудового законодательства регулируются и нормами уголовного права.

❗️В Уголовном кодексе России предусмотрена ответственность работодателя за частичную невыплату заработной платы в течение трёх месяцев, а также за её полную невыплату в течение двух месяцев (ст.145.1 УК РФ).

📌В случае подобного нарушения прав многие обращаются в прокуратуру, либо в комиссию по трудовым спорам, либо в суд. Мы же рекомендуем сразу обращаться с заявлением в Следственный комитет РФ, с требованием привлечь работодателя к уголовной ответственности. Такой метод отстаивания своих прав является наиболее действенным, поскольку работодателю законом предоставлена возможность освобождения от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела он полностью погасит задолженность по выплатам. Чаще всего работодатель поступает именно так, во избежание грозящих ему наказания и судимости.

🔷Если у вас есть вопросы по невыплате заработной платы или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».
«МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ ДОГОВОР ДАРЕНИЯ?»
Что такое договор дарения – это договор, при котором, одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу.
Когда дарственная невозможна?
Ст. 575 ГК РФ не запрещает подарки до трех тысяч рублей.
Для подарков стоимостью выше не допускается дарение:
1. От имени недееспособных и несовершеннолетних граждан;
2.Работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
3. Лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
Гражданский кодекс предусматривает возврат подарка дарителю в случаях если:
1. Одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения;
2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты;
3. В договоре дарения обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.
В случае отмены дарения в суде одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.
Как оспорить договор дарения в суде?
Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.
Сроки исковой давности по недействительным сделкам регламентируются ст. 181 ГК РФ и варьируются от одного года до трех лет.
При оспаривании договора дарения в суде самостоятельно могут возникнуть сложности. Например, при сборе доказательств, определения исковой давности, а также при составлении искового заявления. В связи с этим мы рекомендуем обратиться к опытным юристам, чтобы обеспечить наивысшие шансы на успех.
Если у вас есть вопросы по оспариванию договора дарения или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про». https://tactic-pro.ru/
«ПРАВДА ДЛЯ ЮРИСТА»

1. Почему не стоит лгать юристу: последствия и рекомендации.
Взаимоотношения между юристом и клиентом строятся на доверии и честности. Ложь со стороны клиента может серьезно навредить их делу, а также нанести ущерб репутации юриста. Давайте разберемся, почему лгать юристу - это плохая идея.

2. Ложь как причина неудач.
Когда клиент лжет, он идет на риск проиграть дело. Юрист не сможет адекватно защищать интересы клиента, не имея полной картины происходящего. Часто случается, что ложь доверителя выходит боком его же интересам. Например, скрытая информация или неправдивые показания могут быть обнаружены противоположной стороной, что может серьезно подорвать позицию клиента в суде, так судья спрашивает у представителя, был ли действительно получен товар, представитель отвечает, что нет, по словам клиента в действительности товар получен не был, но противоположная сторона подтверждает это фактом отгрузки товара, в конечном итоге результат привел к проигрышу дела.

3. Выявление лжи.
Юристы, имеющие опыт и знания в области невербальной коммуникации, могут обнаружить признаки лжи у клиента. Это могут быть недостаточное количество деталей, несоответствие показаний или неверное поведение. Иногда хорошим способом проверить истинность рассказа клиента можно неожиданным или неудобным вопросом. Это может нарушить заранее подготовленную историю и выявить ложь.

4. Влияние на карьеру юриста.
Неудачная ложь клиента может стать серьезным испытанием. Потеря дела из-за недостоверной информации может негативно отразиться на репутации и карьере юриста. Поэтому важно строить отношения на честности и открытости, чтобы обеспечить успешное сотрудничество и положительный исход дела.

В итоге, ложь в отношениях между клиентом и юристом может привести к негативным последствиям для обеих сторон. Честность и доверие являются основополагающими принципами в сфере юриспруденции, и только при их соблюдении можно достичь успеха и защитить свои интересы эффективно.

Если у вас есть вопросы и вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».
«Ответственность должника по алиментам»


Алименты – денежные средства, которые закон обязывает выплачивать родителей на содержание своего ребенка.
В случае, когда родитель в добровольном порядке отказывается от выплаты алиментов, они взыскиваются в судебном порядке (ст. 81 СК РФ). После чего судебный приказ или исполнительный лист предъявляется в службу судебных приставов, где возбуждается исполнительное производство и начинается процесс принудительного взыскания денежных средств с должника.
Что делать, если должник уклоняется от выплат по алиментам и долг начинается копиться?
Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариального удостоверенного соглашения денежных средств на содержание несовершеннолетних детей, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, влечет за собой административное наказание, предусмотренное статьей 5.35.1 КоАП РФ.
В случае неоднократной умышленной неуплаты алиментов после привлечения должника к административной ответственности, может наступить уголовная, предусмотренная статьей 157 УК РФ, где наказание предусматривает реальное лишение свободы. Будьте в курсе своих прав и возможностей. Это поможет вам эффективно отстаивать свои интересы.

Если у вас есть вопросы по выплате алиментов или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».

«Кто несет ответственность за ваши вещи в кафе?»


Многие из нас посещают кафе, рестораны, где зачастую персонал просит клиентов снять верхнюю одежду и оставить ее на вешалке у входа.

И вот вы собираетесь покидать заведение, забираете свою вещь и обнаруживаете на ней пролитое кофе и оторванный рукав, а персонал указывает на табличку где написано: «За оставленные вещи администрация ответственность не несет». Как быть?

В данном случае заведение не принимало вещей на хранение в гардероб и, как следствие, не может нести ответственность за их порчу или утрату.

Однако в Гражданском кодексе РФ есть исключение: даже если нет гардероба, но есть отведенное место для хранения вещи, заведение обязано принять для обеспечения сохранности вещи все меры.

Грамотно составленная претензия и иск помогут вам вернуть денежные средства и компенсировать моральный вред.


Если вас есть вопросы по возврату денежных средств или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».

«Заберут ли единственное жильё при банкротстве?»

Сегодня мы затронем один из самых острых вопросов банкротства – заберут ли единственное жильё при проведении процедуры банкротства?

Наш ответ – такое вполне возможно, но будет предоставлена «замена».

В настоящее время суды при проведении процедуры банкротства всё чаще позволяют кредиторам удовлетворить свои требования за счёт единственного жилья должника, например, кредитор подал заявление о признании должника банкротом. Сумма требований составляет 12 миллионов рублей. Из имущества у должника имеется только квартира стоимостью 20 миллионов рублей, общей площадью 90 м2. Кредитор заявляет, что такая квартира является «роскошной» для проживающего в ней должника, а для удовлетворения потребностей в жилье должнику будет достаточно квартиры площадью 20 м2, поэтому его единственное жильё нужно продать и предоставить более «скромную» квартиру.

В данном случае закон имеет существенный «пробел», а именно в российском законодательстве до сих пор нет четкого определения и критериев понятия «роскошное жильё». В каждом деле о банкротстве такой вопрос рассматривается индивидуально и для сохранения единственного жилья нужно доказать, что жилье должника не является «роскошным», а для этого требуется знание тонкостей российского законодательства и практический опыт при проведении процедуры банкротства.

Если у вас есть вопросы по проведению процедуры банкротства, то Вы всегда можете обратиться к нам по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».

Снятие с воинского учета при выезде за границу

Снятие с воинского учета является не менее значимой обязанностью гражданина, как и постановка на воинский учет. Для военкоматов очень важно владеть актуальной информацией по мобилизационным людским ресурсам на своей территории. Так, они смогут сэкономить время и не расходовать его попусту на вызов по повестке фактически отсутствующих граждан. В каких же случаях гражданин получает право на снятие с воинского учета?
Граждане снимаются с воинского учета:

- по состоянию здоровья

- в связи с переменой места жительства

-длительным выездом за границу

- а также по достижении предельного возраста пребывания в запасе

Из приведенного выше перечня оснований, на практике наибольшие вопросы возникают в отношении снятия с учета по причине выезда за границу. Основанием такого снятия может быть признан только выезд на срок более шести месяцев и осуществляется он в форме предварительного личного или удаленного уведомления местного военкомата. Ст. 10 ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» регламентирована обязанность гражданина сообщить о планируемом или фактическом выезде в военкомат или администрацию муниципального либо городского округа.
На сегодняшний день не установлен перечень конкретных документов, которые необходимо предоставлять при таком уведомлении уполномоченным органом. В связи с чем, сотрудники военкоматов нередко используют это в своих интересах и требуют невозможного. Со своей стороны, рекомендуем в таких случаях прикладывать к заявлению копии билетов, заграничных паспортов с отметками о пересечении границы, виз, документов об обучении или работе за границей.
Если у вас возникли вопросы, связанные с военным правом, обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».


«Как обжаловать незаконное постановление, действие (бездействие) судебных приставов»?

Деятельность судебных приставов регламентируется ФЗ № 229 "Об исполнительном производстве", ФЗ № 118 "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации".

Обжаловать действия судебного пристава может должник, взыскатель или иное лицо, чьи права и интересы пристав нарушил.

Куда подать жалобу?
Обжаловать незаконные постановления, действия (бездействие) судебных приставов можно:
В прокуратуру (письменно или посредством электронного обращения);
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception/personal-receptionrequest
В вышестоящий орган Федеральной службы судебных приставов (письменно или посредством электронного обращения);
https://fssp.gov.ru/welcome/form
В суд (посредством подачи административного искового заявления).

В какие сроки можно обжаловать?
В прокуратуру – законом не установлен срок для подачи данной жалобы.
В вышестоящий орган ФССП - 10 дней со дня, когда пристав совершил действие (бездействие), либо когда стало известно, что пристав их совершил (не совершил)— если пристав Вас не извещал о том, когда и где он будет совершать соответствующие действия.
Срок рассмотрения жалобы также составляет 10 дней со дня ее поступления. Все сроки исчисляются в рабочих днях. В случае если гражданин пропустил срок, вместе с жалобой подается ходатайство о его восстановлении. Если вышестоящий пристав признает причины пропуска уважительными, а срок, в который вы обратились, разумным, то срок восстанавливается.
В суд – исковая давность для подачи административного искового заявления составляет 3 месяца со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

Также граждане могут столкнуться со сложностями при подаче такой жалобы. Например, при определении подсудности, по которой должна подаваться жалоба, при пропуске срока, поскольку в этом случае нужно вместе с жалобой направлять ходатайство о его восстановлении.
Важно иметь в виду, что процесс обжалования может занять некоторое время, и рекомендуется обратиться за консультацией к опытному юристу, чтобы обеспечить наилучшие шансы на успех.

Если у вас есть вопросы по обжалованию постановлений, действий (бездействий) судебных приставов или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».
«КАК ОФОРМИТЬ ВОЗВРАТ ТОВАРА В МАГАЗИН: ГАЙД ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ».


Законом прямо установлена возможность потребителя на оформление возврата качественного товара, то есть без каких-либо дефектов, в течении 14 дней с момента покупки. Если покупатель обнаружил, что купленная вещь имеет недостатки, он имеет право осуществить возврат бракованного товара. Сделать это можно в течение срока годности и гарантии, за исключением случаев, определенных законодательством, когда предъявить претензию можно лишь в течение 15 дней с момента покупки. Данное правило распространяется на технически сложные товары, после 15-дневного срока возврат возможен при обнаружении существенного (неустранимого недостатка), либо нарушения установленных законом сроков устранения недостатков товара (45 дней).

Условия возврата товара должны быть опубликованы на сайте магазина, а также обязаны быть размещены в уголке потребителя, перед тем как вернуть товар, необходимо с ними ознакомиться.

Сотрудник, к которому покупатель обратится, должен принять заявление на возврат товара, один экземпляр он оставляет себе, другой передает покупателю с отметкой о дате приема данного заявления, если покупатель не хочет писать заявление, сотрудник должен принять от него устное обращение.

Документы необходимые при оформлении возврата могут быть разными, но чаще всего это:
  • заявление на возврат товара;
  • чек, а также другой документ, подтверждающий оплату;
  • паспорт.

В соответствии со статьей 22 Закона о защите прав потребителей требование об отказе от исполнения договора купли-продажи и возврате денежных средств за некачественный товар должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 дней. Если товар качественный и просто не подошел потребителю, по статье 25 того же закона возврат должен быть осуществлен в течение 3 дней.

Следует помнить, что, если покупка была произведена бонусами, возврат списанных бонусов на карту при расторжении договора купли-продажи зависит от магазина – законодательно этот вопрос не урегулирован.

Раскрыть юридически значимые нюансы бесконечного множества ситуаций при возврате товара в рамках данной статьи невозможно. Поэтому если у вас есть вопросы по оформлению возврата товара или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов "Тактик Про".
«Как взыскать с недобросовестного предпринимателя неустойку в размере стоимости, купленного товара?»
Случай из нашей судебной практики.
Клиент заказал 2 шкафа по индивидуальным размерам на сумму 98 000 руб. В назначенный срок привезли комплектующие и приехал сборщик. Однако выяснилось, что собрать шкафы невозможно ввиду отсутствия некоторых элементов. В результате был составлен акт рекламации. При повторной доставке недостающие компоненты так и не были доставлены, но приехавший сборщик все же смог собрать шкафы с отсутствием ручек и внутренних штанг. Из-за переноса сроков доставки недостающих комплектующих, исполнитель нарушил установленный договором срок.
Законодательно закреплено, что в случае нарушения сроков оказания услуги, с исполнителя подлежит взысканию неустойка за каждый день просрочки в размере 3% от цены договора. Размер неустойки не может превышать общую сумму договора, а в том случае если неустойка превышает общую сумму договора, то размер взыскиваемой неустойки равняется общей сумме договора. В нашем случае размер неустойки составил 98 000 руб.
Направленная в адрес исполнителя претензия была проигнорирована, поэтому был подан иск в суд. Размер исковых требований составил: 98 000 руб. – неустойка за неисполнение услуги в установленный договором срок, 5 000 руб. в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в размере 50% от суммы присужденной судом.
Таким образом, грамотно составленная претензия, а в последствии и исковое заявление, помогли восстановить справедливость и взыскать с недобросовестного предпринимателя 160 000 руб.
"ОФОРМЛЕНИЕ ДТП БЕЗ СОТРУДНИКОВ ГИБДД: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?"

Разберем подробнее

В каких случаях НЕ требуется оформление ДТП сотрудниками ГИБДД?

• Столкновение произошло с участием двух ТС, ответственность владельцев которых застрахована по полису ОСАГО;
• Ущерб, нанесенный автомобилю потерпевшего, не превышает 100 тыс. руб.;
• Отсутствие разногласий о вине;
• Ущерб нанесен только автомобилям и нет пострадавших;

Внимание! За оставление водителем места ДТП, в частности, до заполнения бланка извещения о ДТП (европротокола), предусмотрена ответственность в виде лишения права управления ТС на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ; п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 N 20).

Что делать после составления европротокола?

Необходимо позвонить в страховую компанию, в которой застрахована ваша автогражданская ответственность для оформления страхового случая, после чего вам будет назначена дата осмотра поврежденного автомобиля.

Какие документы подготовить при обращении в страховую компанию?
Извещение о ДТП (может быть электронным при оформлении ДТП онлайн);
Заявление о выплате страхового возмещения (на бланке);
Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;
Документы, подтверждающие право собственности на поврежденное имущество (ПТС или свидетельство о регистрации);
Нотариально заверенная доверенность от собственника (в случае если заявитель является представителем потерпевшего);
Реквизиты для перечисления страхового возмещения.

Рассмотрение заявления потерпевшего об осуществлении компенсационной выплаты и приложенных к нему документов (полный комплект документов, установленный Правилами ОСАГО) производится в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня их получения.

Если у вас остались вопросы по оформлению европротокола, а также в случае отказа страховой компании выплатить вам достаточную сумму, в полной мере покрывающую стоимость ремонта поврежденного авто, напишите в комментариях или обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 Коллегия адвокатов "Тактик Про".
"ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВАШЕЙ КВАРТИРЕ ПРИЧИНЕН УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАЛИВА?"


Согласно положениям законодательства Российской Федерации виновник затопления обязан в полном объеме возместить вам причиненный вред (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Каковы первые действия?

Для начала постарайтесь выяснить причину затопления, потому что это может быть не закрытый водопроводный кран в квартире сверху, прорыв трубы водопровода или отопления. Также по возможности оповестите соседей снизу о случившемся. Обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ для составления акта о заливе квартиры. В данном акте необходимо указать всё имущество, которому причинен вред.

Как оценить размер причиненного ущерба?

Для начала вы можете самостоятельно оценить размер ущерба либо обратиться к эксперту за квалифицированной оценкой. Виновник также может присутствовать при осмотре квартиры.

Как предъявить требования к виновнику затопления, причинившему ущерб?

Когда виновник и размер ущерба установлены, вам необходимо обратиться с претензией к виновнику с предложением о возмещении ущерба в досудебном порядке. Если же виновник согласен возместить ущерб добровольно, то данное согласие нужно отразить в письменном соглашении, в котором определить порядок, сроки и размер возмещения и указать ответственность сторон за неисполнение обязательств соглашения.

Что указать в претензии?

  • Данные получателя претензии (ФИО, адрес и контактные данные);
  • Ваши данные (ФИО, адрес и контактные данные;
  • При каких обстоятельствах произошел залив;
  • Требование о возмещении причиненного ущерба, а также его размер;
  • Список прилагаемых к претензии документов (акт о заливе квартиры и отчет об оценке поврежденного имущества);
  • Дата и ваша подпись.

Внимание! В случае отказа виновника в добровольном порядке удовлетворить ваши требования, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.

Если у вас остались вопросы по возмещению ущерба вследствие залива или вам требуется помощь в составлении искового заявления для обращения в суд напишите в комментариях или обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 Коллегия адвокатов «Тактик Про».
"Категории годности к военной службе: что означают и что важно знать?"

Важность оспаривания категории годности к военной службе заключается в том, чтобы обеспечить справедливость и достоверность призывного процесса. Военная служба — это ответственность, требующая высокой физической и психологической готовности. От правильного определения категории годности зависит эффективность и безопасность несения службы военнослужащими, а также общий уровень боевой готовности подразделения. В связи с этим, правдоподобность отраженных в военном билете данных о Вашей категории годности – не право, а взаимная обязанность, как кандидата, так и призывной комиссии.
К сожалению, иногда медицинский осмотр может быть несовершенным и допускать ошибки. В результате чего, некоторые люди могут быть неправильно отнесены к категории годности, не соответствующей их физическим или психологическим возможностям. А это, в свою очередь, может привести к существенным проблемам во время службы, как для самих кандидатов, так и для их товарищей.
Чтобы этого не допустить, лицу призывного возраста и военнообязанному, в целом, необходимо заблаговременно позаботиться о сборе всех необходимых документов, подтверждающих его состояние здоровья. В случае установления, не соответствующей действительности, категории годности – необходимо:

- требовать от председателя призывной комиссии и военного комиссара пересмотра итогов принятого решения,

-направления Вас на дополнительное обследование по месту жительства или иное учреждение, имеющее необходимое оборудование и специалистов нужного профиля,

-в случае отказа военного комиссариата от проведения повторной военно-врачебной комиссии – обжаловать данное решение в вышестоящий военкомат субъекта РФ, прокуратуру или суд.

От психического и физического состояния здоровья кандидатов зависит предполагаемая сфера и направление использование потенциального новобранца:

А – служба без ограничений, с преимущественным использованием в самых требовательных условиях. Эта категория рассматривается в первоочередном порядке для спец- и оперативных подразделений, десантных и иных штурмовых отрядов и т.д.

Б – используется во всех вариантах кроме тех, что предусмотрены только для категории А, а также в тылу.

В - используется при мобилизации и в военное время преимущественно в тыловых подразделениях. В мирное время призыву не подлежит.

Г и Д – не рассматриваются так, как не применимы на военной службе.


Наши специалисты всегда готовы провести предварительный анализ Вашей категории годности и оценить возможности и целесообразность дополнительного обследования, обжалования решений призывной комиссии, а также оказать всю необходимую юридическую помощь по защите Ваших прав.
«Можно ли вернуть автомобиль дилеру спустя 4 года эксплуатации и получить деньги как за новый автомобиль?»
Ответ – да, и нам это удалось сделать!
Личный опыт адвоката, руководителя гражданской практики коллегии адвокатов «Тактик Про» Николая Круглова.
Не все знают и не все пользуются правом на расторжение договора купли-продажи автомобиля, в котором в период действия гарантии обнаруживаются существенные недостатки.
Существенными недостатками являются такие недостатки, которые не могут быть устранены дилером за 45 календарных дней, либо недостатки, которые проявляются вновь после их устранения.
В декабре 2019 года Николай Круглов приобрел автомобиль АУДИ А6 с гарантией 4 года.
Автомобиль оказался не таким надежным. На второй год владения по гарантии заменили мульти-медиа систему в связи с ее неисправностью, далее появились странные звуки и вибрация при ускорении автомобиля при выкрученном руле.
После диагностики дилер установил, что муфта полного привода работает некорректно, и по рекомендации завода изготовителя были проведены коррекционные работы, после которых неполадка была устранена.
В 2023 году начались проблемы с АКПП, при движении авто появились рывки, а вибрация и неприятные звуки при ускорении автомобиля проявились вновь.
Необходимо иметь ввиду, что дилер прекрасно знает о праве покупателя вернуть автомобиль в случае, если ранее устраненный недостаток проявится вновь, это может касаться любой детали автомобиля.
В этой связи при приемке автомобиля мастер постарается указать в заказ-наряде иную причину обращения за гарантийным ремонтом, чтобы потом было сложнее доказать, что недостаток является именно повторным.
Передавая машину на гарантийный ремонт, необходимо очень внимательно проверять, правильно ли с ваших слов дилер записал причину обращения, сохранять все документы и обязательно по результатам работ требовать от дилера ваш экземпляр акта выполненных работ по заказ-наряду.
В итоге автомобиль находился у дилера 49 дней, за это время причины обращения за гарантийным ремонтом устранены не были.
Дилеру была вручена претензия о расторжении договора купли продажи и выплате (кроме стоимости автомобиля на момент его приобретения) разницы между ценой АУДИ А6 на момент приобретения (2019 год) и ценой нового аналогичного автомобиля на сегодняшний день.
По истечении 10 дней, не получив никакого ответа, было подано исковое заявление в суд, при этом к требованиям о выплате стоимости нового АУДИ А6 добавили требования о взыскании неустойки и штрафа за невыполнение требований автовладельца в добровольном порядке.
Спустя две недели поступил звонок от клиентского отдела АО Автодом, в ходе которого менеджер сообщил, что дилер согласен на удовлетворение всех требований в досудебном порядке.
Такое бывает крайне редко, но хорошо сформулированная позиция и собранные доказательства дали понять дилеру, что идти в долгий и дорогостоящий судебный процесс не имеет смысла.
Вот так Николай Круглов вернул дилеру автомобиль спустя почти 4 года эксплуатации, а получил 7 млн. рублей и купил себе новый автомобиль, но уже другой марки.
Также хотим напомнить всем автовладельцам, что введенные в отношении России санкции никаким образом не отменяют сроков гарантийного ремонта ТС.
Не могут исправить недостатки за 45 дней или они проявляются повторно – расторгайте договор и возвращайте автомобиль!

Если у вас остались вопросы по возврату автомобиля или вам требуется юридическая помощь обращайтесь по телефону: +7 (495) 989-10-11 , +7 (980) 800–60-43 Коллегия адвокатов «Тактик Про».